Понятие и значение классификации преступлений по уголовному праву РФ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Понятие и значение классификации преступлений по уголовному праву РФ». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Преступления небольшой степени тяжести – это деяния умышленного и неосторожного характера, за совершение которых законодатель предусматривает не более 3-х лет лишения свободы. Понятие данного вида обозначено в УК РФ, ст. 15, части 2.

Виды состава преступления: 1.)по характеру степени опасности(1.основной состав.2.состав с отягчающими признаками(ч.2ст.158,кража).3.состав с особо отягчающими признаками(ч.3ст.158)4.состав со смягчающими обстоятельствами(ч.4ст.158). 2.) по юридической структуре(1.простые-все признаки в составе характеризующиеся одновременно. 2.сложные-хотя бы 1 признак характер. неодновременно). 3.) по законодательной конструкции(1.материальный состав-правопреминитель должен определить деяние,последствия и причину связи между ними,потому что степень опасности находится и в деянии и в последствии. 2.формальный состав-имеет место там где законодатель связывает преступление только с наличием самого деяния,действия или бездействия. 3.усечённый состав-имеет место там где правопреминитель требует определить лишь начало преступления.

В статье 15 УК РФ все преступления подразделены на четыре группы:

? Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.

? Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, либо неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает два года лишения свободы.

? Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

? Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

? Преступлениями небольшой тяжести — признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.

Однако учет закрепленной законодателем классификации преступлений при обсчете особо тяжких, тяжких, средней тяжести и небольшой тяжести преступлений выводит в первую по общественной вредности главу именно преступления против мира и безопасности человечества (55,5 % — особо тяжкие преступления, 33,3 % — тяжкие преступления, 11,1 % — преступления средней тяжести); второе по общественной вредности место занимают преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. [Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2006 г. по уголовным делам // БВС РФ. 2007. № 10] Категории преступлений имеют огромное юридическое значение. Так, они обязательно учитываются при:

? исчислении сроков давности привлечения к уголовной ответственности и обвинительного приговора суда;

? сроке истечения судимости;

? установлении вида рецидива преступлений;

? выборе вида и размера наказания;

? определении вида исправительной учреждения при назначении наказания в виде лишения свободы и в ряде других случаев;

? применении условно-досрочного освобождения от наказания;

? наступлении уголовной ответственности несовершеннолетних.

Преступления средней степени тяжести

Преступления средней степени тяжести – это деяния умышленного характера, за совершение которого законодатель предусматривает наказание не свыше 5-ти лет лишения свободы, и неосторожные проступки, за совершение которых положено не менее 3-х лет лишения свободы.

К такого рода преступлениям относится, например, убийство матерью своего новорожденного ребенка в момент родов или сразу после него, а также если женщина вменяема, но находилась в состоянии психического расстройства или в условиях ситуации, которая травмировала ее психику (ст. 106 УК РФ).

Или, например, убийство, которое было совершено в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Под аффектом понимается состояние сильной душевной тревоги, которое вызвано издевательствами, насилием или сильнейшими оскорблениями (другими подобными действиями) со стороны пострадавшего или долгой психотравмирующей ситуацией, связанной с аморальными, противоправными деяниями потерпевшего.

Преступление, предусмотренное статьей 106, наказывается ограничением свободы на срок 2-4 года либо же принудительными работами или лишением свободы на период до 5-ти лет. А преступление, предусмотренное статьей 107,– исправительными работами до 2-х лет либо ограничением свободы/принудительными работами/лишением свободы до 3-х лет.

Преступления особо тяжкие

Особо тяжкие деяния – это особые преступления умышленной формы вины, за них законом предусмотрено самое строгое наказание – лишение свободы на срок свыше 10-ти лет или другая более суровая санкция.

Так, за убийство (умышленное деяние, повлекшее смерть человека), по статье 105 УК РФ, преступник получает срок 6-15 лет с ограничением свободы на период до 2-х лет или без такового. А за изнасилование несовершеннолетних лиц или изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда потерпевшему по неосторожности, заражение его СПИДом и т.п., законодатель наказывает преступника лишением свободы на срок 8-15 лет с запретом заниматься определенными видами деятельности на срок до двадцати лет (возможно, без такового) и двумя годами ограничения свободы.

Виды преступлений по степени их опасности

Как было отмечено выше, классификация преступлений в уголовном праве приводится по степени их опасности.

При осуждении гражданина по какой-либо статье его деяние типизируется с учетом данного критерия. При этом, беря во внимание различного рода обстоятельства, суд вправе изменять категорию правонарушения на менее тяжкую форму, но не более чем на один ранг. Осужденному за совершение преступления средней степени тяжести может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок не более 3-ех лет, за тяжкое — не более 5-ти лет, а за особо тяжкое — 7-ми лет.

Такая классификация преступлений существовала с давних времен в зарубежных государствах. Что же касается России, то еще в 1903 году в Уголовном Уложении деление преступлений производилось на тяжкие (с высшей степенью наказания: смертной казнью, каторгой или ссылкой), менее тяжкие злодеяния (с наказанием в виде заключения в исправительный дом) и проступки (с наказанием в виде денежного штрафа или ареста).

Общенаучные основы классификации и их использование в уголовно-правовых классификациях

Классификация преступлений в уголовном праве имеет особое значение в связи с построением новой системы уголовно-правовой охраны общественных отношений. От того насколько правильно будет решена проблема классификации преступлений будет зависеть построение эффективной системы уголовного права как в Общей, так и Особенной части.

Классификация преступлений призвана решать очень важные проблемы уголовного права . Она выступает своего рода системным фактором уголовного права, служит формой обобщения и средством познания. Разделение преступлений на классы необходимо для реализации принципа дифференциации уголовной ответственности и наказания.

Читайте также:  Что полагается за третьего ребенка?

Классификация позволяет сгруппировать уголовно-правовые нормы таким образом, чтобы они максимально эффективно проявляли регулятивный и охранительный потенциал уголовного права.

В теоретическом плане проблема классификации предопределяется категорией абстрагирования, интеллектуально-волевыми процессами, формально-логическими законами и правилами.

«Чем совершеннее закон…, чем более в нем заменяются конкретные признаки обобщенными юридическими понятиями, чем строже употребляемый законодателем юридический язык, — писал в свое время Н.С. Таганцев, — тем больше значения получают для правильности его применения научные приемы толкования законов, так как только тогда место ссылок на казусы и прецеденты занимает логическое развитие заключающихся в законе понятий, только тогда возможно применение к данным практической жизни начал научной разработки права»15.

Ученые издавна стремились раскрыть основные закономерности познавательного процесса, разработать эффективные методы и формы познания. В процессе развития науки и общественной практики, в ходе практического осуществления научного познания исследователи отбирали и проверяли наиболее эффективные средства и формы познания16, накапливали, теоретически обобщали и совершенствовали арсенал средств развития научных знаний, развивали логику и методологию научного поиска.

Современная юридическая наука оперирует различным набором таких средств. Одним из важнейших средств познания является классификация.

В классификациях конкретизируются существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений. Отражая назревшие потребности общественного развития, теория классификации сегодня только разрабатывается общественными и юридическими науками и по мере создания соответствующих теоретических конструкций активно внедряется в практику социального и правового регулирования процессов и отношений.

Классификационный, методологический подход, определяя стратегию социального исследования, обеспечивает гармоничность организации, функционирования и развития современной системы общественных отношений.

В настоящее время накоплен определенный опыт теоретической разработки и внедрения теории классификации в социальную и юридическую практику. В течение нескольких лет разрабатываются на фундаментальном и прикладном уровнях теоретические основы применения системных подходов в правоведении, использования метода классификации, построения категорий, что служит важным элементом развития юридической науки и практики.

Организация системы воздействия на преступность, обеспечение наиболее оптимального режима функционирования и развития этой системы, правильное определение путей ее совершенствования также невозможны без системного подхода.

В области права теоретико-познавательные процессы и категории мало исследованы. Сегодня практически невозможно найти работы, посвященные анализу форм и средств познания, разработанных и заимствованных правовой наукой для решения своих задач, в том числе классификации.

Всякая классификация представляет способ упорядочения элементов системы. Внесистемные явления требуют совершенно иного подхода, поскольку еще не установлена их идентичность. Социальные явления возникают, функционируют и развиваются исключительно в системных связях.

Основной категорией в данном случае выступает понятие «система». Система представляет собой некое единство, состоящее из взаимосвязанных элементов, каждый из которых несет определенную функциональную нагрузку. Она всегда отличается устойчивостью связей, взаимосвязью и взаимообусловленностью элементов, структурированностью и организованностью.

Однако в настоящее время определены лишь основные направления системных исследований, происходит процесс накопления понятийного аппарата этих исследований, проведены отдельные «пробы», «эксперименты» их приложения к различным объектам познания17.

А. Д. Холл и Р. Е. Фейджин пишут: «Система — это множество объектов вместе с отношениями… между объектами и между их атрибутами (свойствами)» . Р. Л. Акоф считает, что «систему можно определить как любую сущность, концептуальную или физическую, которая состоит из взаимозависимых частей»19. И. Клир указывает, что «множество величин, уровень анализа, отношения между величинами, свойства, определяющие эти отношения, — это основные признаки каждой системы независимо от того, с точки зрения какой научной дисциплины определяется объект как система» . М. Тода и Э. X. Шуфорд (мл.) пишут: «Системой в самом широком смысле может быть решительно все, что можно рассматривать как отдельную сущность»21.

В Философском словаре указывается: «Система — множество связанных между собой элементов, составляющее определенное целостное образование» . Возьмем другое определение интерес��ющей нас категории. «Система, — пишет А. Г. Спиркин, — это целостная совокупность элементов, в которой все элементы настолько тесно связаны друг с другом, что выступают по отношению к окружающим условиям и другим системам как единое целое».

История развития института классификации преступлений

Исторически сложилось так, что центрально-европейское уголовное законодательство начала 19 века, где впервые были представлены классификации преступлений по критерию общественной опасности (французский и прусский уголовные законы), легло в основу категоризации преступлений по степени тяжести в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В последствии, именно из этих законоположений в 70-ые гг. XX века реанимируется идея категоризации преступлений. Тот исторический опыт, который был накоплен в уголовно-правовой доктрине и применении уголовных законов в 19 веке сегодня должен быть обстоятельно исследован и использован при теоретическом моделировании и практическом использования института классификации преступлений по степени и характеру общественной опасности.

Разделение преступлений по степени их наказуемости исторически первым наиболее полно было разработано во французском законодательстве. Оно сформировалось в эпоху ордонансов и было сформулировано в Кодексе 3 брюмера IV года и положено в основание code penal , где каждая категория получила собственное наименование.

В статье 1 указанного закона правонарушения были разделены на три категории: 1. Нарушение (contravention) — преступное деяние, которое закон наказывал полицейскими наказаниями; 2. Проступок (delit) — преступное деяние, которое карается наказаниями исправительными; 3. преступление (crime) — преступное деяние, которое подлежит наказаниям телесным или обесчещивающим.

Это трехчленное деление было воспринято в знаменитом Баварском уложении 1813 г. Статья 2 устанавливала: все преступные деяния суть или преступления (Verbrechen), или проступки (Vergehen), или нарушения (Polizeiliberretungen).

Все умышленные правонарушение, за которые закон угрожает смертной казнью, с лишением должности и права поступать на государственную или общественную службу, именовались преступлениями; под проступками понимались все злоумышленные, а равно и те умышленные правонарушения, за которые ввиду их малой преступности назначается тюрьма, телесное наказание, денежная пеня или другое незначительное взыскание. Деяния или бездействия, которые хотя сами по себе права государства или его подданных не нарушают, но, однако, ввиду их опасности для правового порядка и безопасности запрещены под страхом наказания, а равно и те маловажные правонарушения, расследование и наказание коих по специальным законам возложено на полицейские установления, именуются полицейскими нарушениями .

В последующем это формальное деление не только перешло во все кодексы романской семьи (Бельгийский, Испанский), но было воспринято Прусским 1851 г. и Баварским 1861 г. кодексами, и принято Германским уложением, которое в 1 делит все преступные деяния на три группы ис-ключительно по их наказуемости . Это деление заимствовано и Венгерским Кодексом 1879 г., однако низшая группа нарушений была выделена в особый полицейский кодекс. Голландский кодекс 1881 г. хотя также принял, в сущности, формальное деление, но допустил только двухчленное, а не трехчленное деление. Двухчленное деление принято также Итальянским кодексом, который в статье 1 разделяет все преступные деяния на delits и contraventions, оставляя оба понятия без определения, но различая, однако, в ст. 11 наказания, назначаемые за те и другие, в силу чего само деление становится построенным на наказуемости, т. е. формальным. Норвежский проект, во втором параграфе, вводит двойное деление, но также на формальном основании размеров ответственности, принятие же двухчленного деления объясняется крайней простотой системы наказаний, к которым отнесены только тюрьма, арест и денежная пеня .

Читайте также:  Продление срока действий водительских удостоверений на 3 года

Наше законодательство, действовавшее до принятия Уложения о наказаниях исправительных и уголовных, не выработало деления преступных деяний по наказуемости. Оно не имело особого термина для их обозначения: в древнейших памятниках в более общем смысле употреблялось выражение «обида»; в эпоху Судебников — «лихое дело», «годовщина»; в эпоху Уложения царя Алексея Михайловича — «воровство». При Петре Великом появляются слова «преступление» и «проступок»; далее, при Екатерине I употребляется выражение «злодеяние», под которым понимались богохульство и церковный мятеж, слова, противные на государя и его фамилию, смертоубийство, разбой и кража с поличным191.

Таганцев Н.С. указывал на то, что в Рескрипте 5 июля 1811 г., данном на имя тверского генерал-губернатора, принца Ольденбургского, все преступления разделены на три степени: 1) кои подвергают гражданской смерти или каторжной работе, как-то: смертоубийство, разбой, возмущение, лихоимство и пр.; 2) за коими следует ссылка в Сибирь на поселение или отдача в военную службу, как-то: кража не свыше ста руб., бродяжничество и проч.; 3) кои наказуются легкими телесными наказаниями, рабоними и смирительными домами, как-то: маловажная кража, мошенничество и проч. Но это весьма, впрочем, неполное деление не перешло в Свод законов уголовных, который в ст. 2 принял такую формулу: «Деяния, запрещенные под страхом легкого телесного наказания или полицейского исправления, именуются в законе маловажными преступлениями или проступками для различия от преступлении или наказании уголовных».

Виды уголовных преступлений

В Особенной части Уголовного кодекса РФ содержатся конкретные составы преступлений. Все их можно сгруппировать в зависимости от того, на что посягают преступные деяния (по объекту преступления). В результате такой группировки получается классификация преступлений по видам.

В УК РСФСР, принятом в 1961 г. с изменениями и дополнениями, внесенными в последующие годы, неизменно на первое место в классификации выдвигались государственные преступления, вторыми по значимости признавались преступления против социалистической собственности и лишь затем охрану получали интересы личности (жизнь, здоровье, свобода, достоинство, политические, трудовые права, личная собственность) и другие объекты.

В настоящее время приоритеты изменились. Пришло понимание того, что личные (индивидуальные) интересы не менее, а, может быть, и более значимы, нежели интересы государства, общества (коллективные интересы). Если человек будет себя чувствовать в безопасности, если его благосостояние будет высоким, гели не будут ущемляться, а, напротив, будут защищаться его права и свободы, то общество от этого только выиграет. Вот почему в новом Уголовном кодексе РФ предлагается классификация преступлений принципиально новая. Выделяются следующие группы преступлений (им посвящены целые разделы УК):

  • преступления против личности;
  • преступления в сфере экономики;
  • преступления против общественной безопасности и общественного порядка;
  • преступления против государственной власти;
  • преступления против военной службы;
  • преступления против мира и безопасности человечества.

В пределах этих групп преступления делятся на виды (они сосредоточены в отдельных главах УК). Всего же составов преступлений в Уголовном кодексе РФ предусматривается более двухсот. Поскольку детально охарактеризовать их в настоящем издании невозможно, ограничимся перечислением лишь основных видов преступлений, а также указанием на максимальное наказание, предусмотренное за них.

1. Преступления против жизни и здоровья. Сюда относятся различные виды убийств, т.е. умышленные причинения смерти другому человеку, как простые, так и квалифицированные, т.е.

осложненные отягчающими обстоятельствами, как то: убийства с особой жестокостью, из корыстных или хулиганских побуждений и др., либо осложненные смягчающими обстоятельствами, как, например, убийство в состоянии аффекта, при превышении необходимой обороны. Максимальный предел наказания за квалифицированное убийство — пожизненное заключение или смертная казнь, за причинение смерти по неосторожности — лишение свободы на срок до пяти лет. Предусмотрена ответственность и за доведение до самоубийства (лишение свободы на срок до пяти лет). В этой же главе сосредоточены составы преступлений против здоровья. В основном речь идет о причинении вреда здоровью различной тяжести или тяжких, средних, легких повреждениях, которые бывают как умышленными (лишение свободы на срок до 15 лет), так и неосторожными (лишение свободы на срок до двух лет). Наказываются в уголовном порядке также побои, истязания, оставление в опасности лица, находящегося в беспомощном состоянии, и др.

Классификация (категории) преступлений по степени их тяжести и ее уголовно-правовое значение

применяется при решении вопросов об освобождении от уголовной ответственности и наказания;

на преступления небольшой тяжести — умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы;

Возмездие . Эта цель внутренне присуща любому наказанию. В самом деле, суть любого наказания заключается в ограничении или лишении прав, т. е. изменении привычных условий существования в сторону ужесточения.

Такой переход с необходимостью вызывает страдания, ощущение наступившего возмездия. Таким образом, элемент кары обязательно присущ уголовному наказанию. применяется при определении ответственности за приготовление к преступлениям;3. Принцип вины — к уголовной ответственности могут привлекаться только лица, вина которых доказана и установлена в судебном порядке.

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Категории преступлений.

Под классификацией преступлений понимается распределение всей их совокупности на группы (классы) по определенным (классификационным) признакам.

Так, по форме вины преступления делятся на умышленные или совершенные по неосторожности, по объекту посягательства все преступления объединяются в группы, включенные в самостоятельные разделы и главы Особенной части Уголовного кодекса (например, раздел VII «Преступления против личности», глава 16 «Преступления против жизни и здоровья»).

Одним из наиболее важных классификационных критериев, на основании которых классифицированы все преступления в Уголовном кодексе РФ, выступают характер и степень общественной опасности преступления. В ст.15 УК РФ выделяются четыре категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

К преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает два года лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет.

К особо тяжким относятся умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Читайте также:  Памятка при ДТП в 2022 году

ВИДЫ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ВОПРОС №3 Общее понятие состава преступления как универсальной совокупности элементов, характеризующих общественно опасное деяние в качестве преступления, является основой для признания содеянного преступным или непреступным и его правильной квалификации. Между тем для практического применения рассмотренных выше теоретических положений весьма важное значение имеет классификация составов преступлений, то есть подразделение их на определенные виды. В основу классификации составов преступлений кладутся обычно такие критерии, как степень общественной опасности деяния, способ описания в законе состава преступления и конструкция объективной стороны преступления. В зависимости от степени общественной опасности деяния составы преступлений подразделяются на основные, квалифицированные (с отягчающими, квалифицирующими признаками) и привилегированные (со смягчающими признаками). Основной состав преступления — это состав, который содержит совокупность основных, постоянных признаков деяния определенного вида и не предусматривает дополнительных признаков, повышающих или понижающих степень общественной опасности содеянного. Таковым является, например, состав убийства, предусмотренный частью первой статьи 96 УК. Если в составе преступления помимо основных признаков деяния данного вида указываются еще и отягчающие ответственность и наказание обстоятельства, то такой состав преступления называетсяквалифицированным. Такими квалифицирующими признаками могут быть самые разнообразные обстоятельства: неоднократность, способ (особая жестокость, насилие и пр.), судимость, организованная группа, корыстные мотивы и т.п. Квалифицированный состав преступления содержится, как правило, в разных частях соответствующей статьи Особенной части УК. Примером является квалифицированный состав убийства, предусмотренный частью второй статьи 96 УК. Состав преступления, в котором наряду с основными признаками имеются смягчающие ответственность и наказание обстоятельства, называетсяпривилегированным составом. Он может содержаться либо в разных частях одной и той же статьи Особенной части УК, либо в отдельной статье, как например, привилегированные составы убийства: матерью новорожденного ребенка (статья 97 УК), совершенного в состоянии аффекта (статья 98 УК), совершенного при превышении пределов необходимой обороны (статья 99 УК), совершенного при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (статья 100 УК). В зависимости от способа описания в законе признаков состава преступления различают простой и сложный составы преступления. Простой состав преступления — это состав, в котором нет усложнения какого-либо элемента состава. В нем дано описание одного деяния, части или стадии которого не образуют самостоятельного преступления, т.е. каждый из элементов состава представлен в единственном экземпляре.

Сложный состав — это состав преступления, в котором имеется усложнение какого-либо элемента состава (объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны). Например, сложными являются составы разбоя (посягает на два объекта: отношения собственности и личность), изнасилование (с несколькими действиями: применение психического или физического насилия либо использование беспомощного состояния потерпевшей и половое сношение), с двумя формами вины (принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации либо иного использование, повлекшее по неосторожности смерть человека) и др. Разновидностью сложного состава является альтернативный состав преступления, который содержит несколько вариантов преступного действия (бездействия), каждое из которых может быть основанием уголовной ответственности, например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, незаконное предпринимательство, обман потребителей. Важное практическое значение имеет классификация составов преступлений в зависимости от конструкции их объективной стороны. По этому критерию различаются материальные, формальные и усеченные составы преступлений. Составы, в которых последствия выступают как необходимый признак оконченного преступления, называютсяматериальнымисоставами преступлений. Если же в результате совершения деяния последствие, предусмотренное таким составом преступления, не наступило, то содеянное либо не признается преступлением (например, в неосторожных деликтах), либо квалифицируется как приготовление или покушение на преступление (в умышленных деяниях, направленных на достижение указанного последствия).

Основы криминалистической классификации

Помимо описанных выше видов преступлений, существуют и другие способы их систематизации, например, криминалистическая классификация. Для ее осуществления за основу берут более широкий круг оснований и критериев. Можно выделить несколько больших групп:

  • по способу совершения и сокрытия преступления;
  • по субъекту (групповые, одиночные, совершаемые впервые или рецидивные, мужские или женские, преступления несовершеннолетних, военных, лиц с психическими расстройствами и др.);
  • в соответствии с особенностями потерпевших и их поведением (здесь большое значение отдается виктимологии, или иначе «науке о жертве преступления»);
  • на основе предмета и объекта преступного посягательства (на жизнь и здоровье, имущество, авторское право и т. д.).

Что такое преступление

Преступление рассматривается как правовая категория и социально-политическая. Но это не говорит о том, что под ним во все времена понимались лишь те деяния, которые представляли угрозу экономически господствующему классу. Согласно мнению социологов, философов и криминалистов, социальная сущность выражается в опасности для условий жизни общества, их нарушении.

Первое определение понятия «преступление» было закреплено Французским уголовным кодексом 1810 года. В нем все противоправные деяния классифицировались на три категории: проступки, нарушения и преступления.

В соответствии со статьей 14-й части первой современного уголовного закона РФ, преступление представляет собой виновно совершенное деяние, опасное для общества, которое запрещает УК РФ под угрозой несения наказания. Виды преступлений и наказаний находятся в прямой взаимосвязи и соответствуют степени тяжести друг друга.

Формы преступной деятельности

Юридическая наука выделяет такие формы преступной деятельности, как:

  1. Политическая преступность.

    Она подразумевает всевозможные злоупотребления властей против собственного народа в политических целях и уголовное преследование по тайным политическим мотивам. Сюда же относятся злоупотребление должностным положением и превышение властных полномочий.

  2. Корыстная преступность. Данная форма содержит различные преступления, затрагивающие рыночные отношения (фиктивные финансовые операции, создание ложных компаний и т. д.). Зачастую здесь используются современные достижения науки и техники (например, хищение путем внедрения в компьютерные сети банков).

  3. Насильственная преступность.

    К данной форме преступной деятельности относят терроризм, предумышленные убийства, тяжкие телесные повреждения и насильственно-корыстные действия (например, грабеж, вымогательство).

  4. Организованная преступность.

    Она представляет собой такую форму беззаконной деятельности, которая осуществляется целыми соединениями преступников, монополизирующими различные сферы.

  5. Преступность маргинальных слоев.

    Преступления данной формы совершаются в основном людьми, оставшимися на краю реформ в образовательной, культурной, финансовой и прочих сферах жизни общества (также сюда примыкают беженцы и нелегальные эмигранты).

  6. Финансовая преступность.

    Она образуется в процессе и из-за взаимодействия государства и экономики. Общественная опасность финансовой преступности содержится в негативном воздействии на общественные структуры, в несоблюдении установленного порядка.

  7. Латентная преступность.

    К этой форме относятся преступления, которые остались неизвестными уполномоченным органам вследствие сокрытия преступниками собственных деяний или же вследствие нежелания жертв и свидетелей обратиться с заявлениями в отмеченные органы.

  8. Преступность несовершеннолетних.

    Данная форма преступной деятельности увеличивается быстрыми темпами и считается острой государственной и общественной проблемой . Связано это с тем, что такие факторы, как изменение социальных связей, непрочная финансовая обстановка, неимение четкой системы общенациональных ценностей в первую очередь отражаются на детях.


Похожие записи:

Напишите свой комментарий ...